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刑法案例分析,刑法案例分析

來源:整理 時間:2022-12-18 23:14:18 編輯:好學習 手機版

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1,刑法案例分析

應該是過失殺人。

刑法案例分析

2,刑法案例分析

事實一,甲盜竊罪、故意殺人罪數罪并罰。1。甲以非法占有為目的,攜帶兇器入戶盜竊案。2。怕余某發現,用匕首刺殺,甲明知用匕首刺殺會產生死的結果,甲的態度是追求該結果發生,是故意,因定為故意殺人罪。事實二,甲乙構成故意傷害罪。甲未認意到對方是警察,識認為是劫匪,是假想防衛,對程某的輕傷結果是放任的態度,是故意傷害。乙繼承共同犯罪。事實三。甲、乙對謝某重傷的結果不負責。甲、乙駕車逃離現場。對謝某僅是以防超車,并沒有犯罪故意。車輛失控撞向路中間的水泥隔離墩。謝某剎車不及撞上乙車系意外事件。

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3,刑法上的案例 進行分析

第一,邱某死于小腸穿孔引起的并發癥,這直接源于孫某與陳某相互推搡。所以邱某的死亡與孫某和陳某的行為有因果關系。換句話來說,是陳某坐在邱某肚子上的行為導致邱某最終不治死亡的結果,陳某的行為又源于邱某的推搡。 第二,陳某與孫某并沒有殺人的故意,所以不可能構成故意傷人罪。但在推搡中導致邱某死亡的情節構成過失致人死亡罪,應該負刑事責任。

刑法上的案例 進行分析

4,刑法案例分析

首先強奸罪是定了!而行為人在被害人昏迷不知情的情況下將其手提包帶走時構成盜竊罪的!從行為人的行為來看是是由于兩個不同的犯意!所以應該時數罪并罰!對于第二個 在被害人知情的情況下對其實施暴力使其不敢反抗侵犯其財務的!以搶劫罪處罰!對于之前的強奸行為來說也是另起犯意!所以也應該時數罪并罰!而對于第三個來說————是構成搶劫罪的!搶劫罪是指行為人實施暴力,脅迫或時其他方法使被害人不能反抗或是不敢反抗!而張三的行為致使被害人不能反抗正好符合搶劫罪的構成!所以應該以搶劫罪來定罪處罰!以搶劫罪處罰!.

5,刑法經典案例分析

1。已經構成了犯罪了!罪名是“2113投毒罪”,因為她已經不是針對一個人了,而是對不確定的宮2。這不5261構成犯罪中止,只要投毒行為已經威脅到不特定多4102數人1653的生命、健康和重大公私財產安全,就可以構成本罪。雖然她最后專撥了110,使得實際情況沒有發生,但這也只是一個量屬刑情節,不是中止原因!
對于你這個形刑法,這塊的經典案例分析這塊還真不太懂,因為對法律這一方面呢了解的不是太多設計的不是太深的。
只是糾正一下樓上的罪名 現在沒有投毒罪這個罪名了 已經改為 投放危險物質罪了 本罪是行為犯 只要這個投毒的行為實施完畢即為既遂.就這么多補充 剩下同意樓上的
1、構成投毒罪。2、構成犯罪中止。

6,刑法學案例分析題

第一題:答:1、李某不屬于累犯,累犯是指因犯罪而不定期一定刑罰處罰,在刑罰執行完畢或者赦免以后,于法定期限內又犯一定之罪的罪犯,累犯分一般累犯和特殊累犯,一般累犯是指被判處有期徒刑以上刑罰并在刑罰執行完畢或者赦免以后,在5年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的犯罪分子,陳某為前罪后罪雖然都是故意犯罪,縣陳某不在五年內故意犯罪,但是一般累犯還有一個條件就是前罪判處有期徒刑以上刑罰,后罪應當被判處有期徒行以上刑罰,陳某的前罪判處的是有期徒刑一年緩期,既前罪判處的低于有期徒刑,故陳某不構成累犯。2、李某因第二次犯故意傷害罪被判處二年有期徒行:(1)李某因犯盜罪(1000以上)數額較大,應判三年以下有期徒刑拘留或管制。(2)李某在拘押期間自動交待其在1997年曾實施過盜竊,根據《型法》第六十七條之規定,被采取強制措施的犯罪嫌疑人,被某人和正在服型的罪犯,如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的,以自首記,所以,李某在拘押期間的交待自己的盜竊行為,且數額不大,犯罪較大,可以免除處罰。(3)綜上所述,李某犯故意傷害罪判罪判處有期徒刑2年,考慮到陳某拘押期間有自首的情節,且犯罪較輕,應當免除處罰,決定判處李某有期徒刑2年。第二題:答:1、法院的判決不正確,根據《刑法》第55條和第57條的規定,判處死刑,無期徒刑的剝奪政治權利終身,故應當處死刑,剝奪權利終身而不是剝奪政治權利10年。2、(1)判決有錯誤。李某是在盜竊后逃跑的過程中被乘警李某發現進而對李某故意,傷害致使李死亡,這要同盜竊過程中被他人發現而對其實施故意傷害相區別,一種是犯罪后逃跑,時被發現,一種是犯罪過程被發現。(2)從安案例上分析,法院在認定事實上錯誤認定為盜竊過程中被他人發現,而實施故意傷害他人的行為,故判決錯誤。(3)李某的罪行應讓數量并罰,A、李某犯盜罪,數額較大,應當判處有三年以下有期徒刑,拘役或管制B、李某犯故意傷害致人死亡罪,應判處死刑,剝奪政治要利終身。

7,經典刑法案例分析

1、構成犯罪,故意殺人罪。2、罪過形式是間接故意。因王明知有人偷瓜,卻仍在瓜中注射農藥,是明顯的放任結果的發生,屬間接故意。王雖然明確告知瓜內有毒,但這不足以為其開脫,因為如題所述“王某便在全村喊話:“西瓜打了農藥,偷吃西瓜出了人命我不負責”,但此后西瓜仍然被盜。”,所以有足夠證據證明王既不是不知亦不是過于自信,而是放任。3、bc4、無罪5、acd
過失致人死亡。過失犯罪是指應該預見自己的行為可能會造成危害社會的結果,因疏忽大意沒有預見或已經預見但輕信能夠避免,而造成危害社會結果的發生。在本案中,高某并不希望康死亡(可在他送康去醫院分析到),但高某見到的康某是個老人,他本身又是建筑工人,年輕力壯,他應該預見到打到康某身上一拳的后果,并且打的又是胸部,造成了康的死亡,因此高的行為是致人死亡。
1構成犯罪,故意殺人2明知自己打農藥行為可能導致偷西瓜的人死亡,放任這種情況的發生,構成間接故意殺人罪。3只選 BC是不正確的,過失致人死亡罪,過失致人死亡罪是疏忽大意或者過于自信的過失。本案李某未認識到西瓜有毒,李某對西瓜有毒和趙某會以西瓜請客都不能預見,屬于意外事件。李某沒有責任。4無罪5ABCD

8,刑法案例分析

1、 袁甲、袁乙構成故意傷害的共犯, 袁甲是主犯, 袁乙是從犯(幫助犯)。理由:A二人以上B事前通謀,有共同的故意C有共同的行為。符合共同犯罪的構成條件。 2、袁丙不構成犯罪。理由:情節不嚴重。
我們在醫院唄打了。 打人的。 警察沒有抓他 打人的是不是可以判刑 。
袁丙不構成犯罪,袁甲和袁乙構成犯罪。袁丙因打電話辱罵女青年的行為,因情節顯著輕微不認為是犯罪。但袁甲和袁乙因以故意傷害丁某為目的,并實施了傷害行為,造成輕傷以上的傷害后果,應當按故意傷害罪追究刑事責任。構成共同犯罪。袁甲是主犯。
袁甲、袁乙構成犯罪。袁丙不構成犯罪,因為袁丙與前兩名罪犯既沒有共同的意思聯系,有沒有共同的行為,同時他自己的行為也沒有達到犯罪的程度。 構成故意傷害罪。因為客觀方面是故意傷害他人身體并造成了中上的嚴重后果。 構成共同犯罪,袁甲是主犯。
易法通解答: 1.袁甲和袁乙構成犯罪,袁丙不構成。法律規定侮辱罪是指使用暴力或者以其他方法,公然貶損他人人格,破壞他人名譽,情節嚴重的行為,而袁丙只是通過匿名電話辱罵他人,并非公然貶損,不構成此罪。但是袁丙的行為侵犯了女青年的名譽權,根據治安管理處罰法應受到處罰。 2.袁甲和袁乙構成故意傷害罪。因為二人都已成年,且主觀上存在故意,并通過非法的方式對丁某進行傷害,使得丁某截肢。他們的行為符合了故意傷害罪的構成要素。 3.構成共同犯罪。雖然是袁甲對丁某實施了傷害的行為,但是袁乙騙丁某的行為指向的是和袁甲同一的目標,二人屬于共同犯罪。本案中,袁甲為主犯,袁乙為從犯。
1. 袁甲、袁乙構成犯罪。袁丙不構成犯罪, 2.袁甲、袁乙構成故意傷害罪。二人的行為侵犯了丁某的健康權,客觀上試試了非法損害他人身體健康的行為,并且造成了丁某截肢的嚴重后果。主觀上有傷害丁某的故意。故構成故意傷害罪 3.是共同犯罪。甲是主犯。

9,刑法案例分析

第一個是以危險方法危害公共安全罪.第一百一十四條 放火、決水、爆炸、投毒或者以其他危險方法破壞工廠、礦場、油田、港口、河流、水源、倉庫、住宅、森林、農場、谷場、牧場、重要管道、公共建筑物或者其他公私財產,危害公共安全,尚未造成嚴重后果的,處三年以上十年以下有期徒刑。 第二個交通肇事逃逸 致人死亡, 從重處罰。 第一百三十三條 違反交通運輸管理法規,因而發生重大事故,致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失的,處三年以下有期徒刑或者拘役;交通運輸肇事后逃逸或者有其他特別惡劣情節的,處三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,處七年以上有期徒刑。 第三個構成重大安全責任事故罪。 第一百三十四條 工廠、礦山、林場、建筑企業或者其他企業、事業單位的職工,由于不服管理、違反規章制度,或者強令工人違章冒險作業,因而發生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的,處三年以下有期徒刑或者拘役;情節特別惡劣的,處三年以上七年以下有期徒刑。
前面兩個樓上的說了, 第三個我個人認為構成生產、作業責任事故罪
第一個故意殺人未遂,應當按照故意殺人既遂從輕、減輕處罰 第二個屬于交通肇事罪,肇事者逃離現場致使受害人死亡,應該從重處罰 第三個黃某構成犯罪,在高空作業不足而且未安裝好,便強令工人施工,應該構成間接故意犯罪
第一個是故意殺人(未遂)和破壞交通工具罪的想象競合應從一重罪處罰,應該為破壞交通工具罪 第二個為交通肇事罪 逃逸致人死亡 屬于結果加重犯 應從重處罰 第三個應該為強令違章冒險作業罪。
第一個是以危險方法危害公共安全罪吧,馬某破環剎車裝置必然導致交通事故的發生,他是以危險方法危害不特定人的生命財產安全。故構成以危險方法危害公共安全罪
第一個故意殺人 未遂 第二個交通肇事逃逸 致人死亡, 從重處罰 第三個構成犯罪,好像是構成重大安全責任事故

10,刑法案例分析

盜竊罪轉化為搶劫罪的條件 天津市第二中級人民法院 劉廣新 案情 2002年2月1日零時許,宋某伙同張某在天津市靜海縣獨流鎮王莊子村,盜竊村民郭某停放在門前的華利牌汽車一輛,價值人民幣1000元。之后宋某駕駛盜竊的汽車逃離現場,失主得知汽車丟失后,立即駕車追趕。宋某駕駛所盜車輛故意抹擋失主乘坐的追趕車輛,撞損停車桿,闖過兩個收費站。當行至天津市河西區衛津南路與氣象臺路交口處時,將騎自行車橫穿道路的李某撞倒后逃逸,在場的同事將李某送往醫院,經搶救無效于當日死亡。 一審法院認為,宋某實施盜竊后,雖在逃跑過程中實施了抹車的阻擋行為,但未造成危害后果,亦未危及財物所有人的生命健康,不屬情節嚴重,以盜竊罪處罰。宋某駕車撞倒騎自行車人李某的行為系交通肇事。故判決宋某犯交通肇事罪,判處有期徒刑四年;犯盜竊罪,判處有期徒刑三年零六個月,并處罰金8000元,決定執行有期徒刑七年,并處罰金8000元。 一審判決后,檢察院提出抗訴,檢察機關認為,宋某實施盜竊后,為抗拒抓捕,使用急速行駛的機動車抹擋失主乘坐的追趕車輛,并連闖兩個收費站,其行為屬于在特定環境下,使用特定工具對財物所有人及他人的人身和財產權利進行不法侵害,且不計后果,屬當場使用暴力,情節嚴重,符合盜竊罪轉化搶劫罪的法定條件,應以搶劫罪判處。 二審法院認為,宋某駕駛盜竊汽車,抹擋失主追趕的車輛,肆意急速行駛,危害的不僅僅是追趕人,更直接危害不特定的過路行人。結果表明,宋某為追求逃跑目的,主觀上放任嚴重后果的發生,不惜他人生命安危,是使用暴力手段抗拒抓捕的行為表現,因此宋某抗拒抓捕實施多個暴力行為,符合盜竊罪轉化搶劫罪當場使用暴力的法律特征,依法應以搶劫定罪。相應,宋某造成被害人李某死亡的行為,不能以交通肇事科刑。因為交通肇事罪是一過失犯罪,其結果不是行為人追求的目的,而是由于過于自信或疏忽大意發生的危害。本案宋某在逃脫中不計后果,凡有礙于其逃路的任何情況都以車沖撞,顯見宋某的行為不是違反交通法規的過失行為,而是出于非法占有他人財物的犯罪目的。放任致人死亡,應作為一犯罪情節在搶劫罪中一并處罰。綜上,二審法院改判宋某犯盜竊罪,判處有期徒刑三年零六個月,并處罰金8000元,犯搶劫罪,判處有期徒刑十二年,并處罰金5000元,決定執行有期徒刑十四年,并處罰金13000元。 評析 本案爭議的焦點問題是,宋某實施盜竊后的行為是否符合轉化為搶劫罪的構成要件? 《中華人民共和國刑法》第二百六十九條規定,“犯盜竊、詐騙、搶奪罪,為窩藏贓物、抗拒抓捕或者毀滅罪證而當場使用暴力或者以暴力相威脅的,依照本法第二百六十三條的規定(搶劫罪)定罪處罰。”依據該條款規定,盜竊、詐騙、搶奪罪轉化為搶劫罪的必須符合三個條件:1.行為人必須首先實施了盜竊、詐騙、搶奪行為,這是適用刑法第二百六十九條的前提條件;2.行為人當場使用暴力或者以暴力相威脅,這是適用刑法第二百六十九條的時間和手段條件;3.行為人使用暴力或者以暴力相威脅的目的是為了窩藏贓物、抗拒抓捕或者毀滅罪證,這是適用刑法第二百六十九條的目的條件。結合本案,宋某首先盜竊了村民郭某在其家門前停放的汽車,該汽車是在所有權人郭某不知道的情況下,宋某出于非法占有的目的而竊取的,符合盜竊罪的構成要件,因此宋某實施了盜竊行為。其次,宋某在實施盜竊行為之后,被郭某及時發現,郭某駕車緊追宋某其后,郭某不間斷地追捕盜竊人的全過程,是盜竊作案現場時空的延續,在此過程中宋某非但沒有終止犯罪行為,反而用其盜竊的車輛抹擋失主郭某乘坐的車輛,進而為了追求逃跑的目的撞毀停車桿,闖過兩個收費站,以及不計后果地撞倒路上的騎自行車人,致使路上騎自行車人死亡。宋某的這一系列行為是否構成使用暴力相威脅?對于這一行為的認定,是本案的關鍵,也是造成法、檢之間的分歧點所在。暴力方法,通常的理解是采用某種工具或采用其他方式對被害人的身體造成傷害,如捆綁、毆打、禁閉、傷害甚至殺害等足以使被害人的身體受到強制,處于不能反抗或者不敢反抗的狀態。本案宋某駕駛盜竊所得的車輛抹擋失主郭某乘坐的車輛其后果會使郭某乘坐的車輛發生車禍,進而危及村民郭某的生命安全,其后果宋某是完全應該預料的到的,因此宋某駕駛盜竊所得的車輛應認定是其作案工具、其后駕車撞毀停車桿闖過兩個收費站、撞倒路上的騎自行車人的行為,完全可以使追趕的人和其他人造成傷害,使他人處于不能反抗或者不敢反抗的狀態。據此,宋某在盜竊車輛得手后的行為,應該認定為使用了暴力的行為。再次,宋某在其盜竊車輛得手后采用的一系列暴力行為,其目的是為了抗拒抓捕,使其盜竊的車輛為其所非法占有。 綜合上述的論證所得出的結論,宋某的行為即駕駛盜竊所得汽車,外在表現是抗拒抓捕,實質為強行劫走財物,并當場使用暴力和以暴力相威脅,符合盜竊罪轉化為搶劫罪的當場使用暴力的法律特征,以搶劫罪論罪科刑,體現了刑法的罪刑相適應的原則。據此,二審法院支持檢察機關的抗訴意見,對原審法院的判決予以改判。
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